邹海林:人格权为何不能在民法典中独立成编?

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   【编者按】我国尚不具备人格权在民法典中独立成编的各项条件,尤其是立法技术都可以协调好人格权编与民法总则、某些民法典分编以及某些不为什法的关系。匆忙草拟“民法人格权编草案”是对我国以民法总则为基础的民法典在逻辑、价值形式和体系上的科学性的破坏。

   民法总则导致 颁布生效,民法典各分编正在草拟、讨论中。按照民法典编纂的“两步走”思路,在民法总则颁布后,以现行法为基础将制定物权编、合同编、侵权责任编、婚姻家庭编和继承编。民法通则以民事主体、民事权利、法律行为、民事义务和民事责任开启了我国民法法典化的以功能性的制度供给为基础和体系的单行法发展模式,并成为我国民法典编纂的基础。这是我国民法法典化的本土化创造。民法总则继承和发展了民法通则尝试的价值形式、制度逻辑和体系,以现行有效的民事单行法为基础构造我国的民法典分编,成为我国民法典编纂的从前无法回避的选项。民法典分编由物权编、合同编、侵权责任编、婚姻家庭编和继承编组成,学术界、实务界并无几块争议,导致 哪几块规范表达导致 经受了我国改革开放50多年的社会生活实践的检验,且哪几块单行法具有自己相对独立的表达逻辑和体系,相互间都都可以融入以民法总则为编首的民法典中。

   或者 ,关于人格权的民法表达有无应当成为我国民法典的从前分编,理论和实务上的争论是非常激烈的。我国总是 有反对人格权独立成编说和支持人格权独立成编说有五种明显对立的意见。自去年下五天后,人格权在民法典中独立成编的声音就是开始英文存在民法典编纂话语语权高地。全国人大法工委民法室2017年11月15日草拟完成《中华人民共和国民法人格权编》(草案室内稿)(下称“民法人格权编草案”),预示着人格权独立成编作为我国民法法典化的从前选项导致 成为现实。

   关于人格权的民法表达,笔者从前撰文“再论人格权的民法表达”(《比较法研究》(2016年第4期)),提出“就人格权的民法表达而言,不论是基于人格权的立法论抑或解释论,我国学者的理论研究范式多几块少都蕴含‘自说自话’的色彩,在人格权的民法表达方面远未形成共识。人格权的民法表达作为有五种理论,要讲究科学性;但作为有五种法律工具,不但要讲究科学性或者 要讲究技术性。”在我国导致 不够比较和讨论人格权的共同观念平台,主张人格权的体系化实际上不为什靠谱。在这么消除人格权规范的碎片化请况的成因就是,不具备条件去设想人格权的民法表达之体系化发展趋势。这就是说,民法典怎么才能 才能 表达人格权概念的不取舍性,规范碎片化或许是相对科学的最好的最好的最好的办法,作为规范人格权概念不取舍性的法律工具或许也是更有效的。“民法典对人格权予以‘民事权利’的规定,就是人格权的民法表达最好的最好的最好的办法之一。民法典怎么才能 才能 规定人格权,应当以人格利益应否以及怎么才能 才能 受民法保护的请况相关,而与民法典采用哪几块样的价值形式形式规定人格权这么必然的关系。……人格权概念具有不取舍性,人格权的民法表达都可以表现为规范碎片化。或者 ,从前的表达形式从不人格权的民法表达之局限性,亦非人格权的民法表达之不够或短板,其恰恰是民法表达人格利益受民法保护的工具之优势,将都可以在民事权利体系中准确、完整版表达的人格利益,都能纳入民法保护的‘民事权益’范围。这就是说,人格权的民法表达未采用相对独立的规范体系或价值形式,从不影响或者 就是会妨碍立法者依照人类良知和社会伦理将其发现并都都可以识别的具体人格利益纳入民法领域而加以保护。人格权规范的碎片化是民法典对人格权概念的不取舍性的科学表达最好的最好的最好的办法。”“人格权规范在我国民法典中应否‘独立成编’,不应当成为人格权的民法表达的核心问提。我国民法理论应当更多地关注人格权的民法表达之科学性和技术性,如人格权的必要价值形式、人格权的类型化及边界、人格权与民事权利的划界等问提。”“人格权被表述为自然人固有和专属的权利,且不具有支配性而区别于民法规定的民事权利。人格权的民法表达,不应当受民事权利(主观权利)的价值形式和观念的影响,应当以人格权概念的不取舍性为起点,由此决定人格权规范在民法典中的独特地位,不以‘独立成编’就是以规范碎片化的最好的最好的最好的办法,科学地实现自然人的固许多人格利益的民法表达。”在这些意义上,“人格权的民法表达,不以形成相对独立或‘形式完整版’的人格权规范为目的,仅以实现民法对人格利益的保护为目的。”或者 ,“人格权概念的不取舍性,对人格权的民法表达有重大影响。在民法典上,人格权的民法表达未呈规范体系化就是碎片化,这是科学表达内容和范围不取舍的人格权之最有效最好的最好的最好的办法。人格权的民法表达目的一定会 为了建构规范体系,也一定会 实现人格权的民事权利化,仅在于将自然人的固许多人格利益纳入‘民事权益’范围而受到民法的保护。人格权的民法表达应当体现人格权的固有性、专属性以及排除妨碍性价值形式。不具有专属性价值形式的姓名权和肖像权,以及不具有固有性价值形式的法人人格权,虽为民事权利但非人格权。人格利益的商业化利用与人格权无关,人格权的民法表达不应介入与自然人的人格利益有关的所有问提”。反对人格权在民法典中独立成编的以上立场,在面对“民法人格权编草案”的表达形式和内容时,同样是有效的。除此以外,就“民法人格权编草案”而言,其对我国民法典的编纂这么任何制度哪怕是立法技术上的创新,或者 是以明显不合民法逻辑和制度体系的政治上的空泛理由(人格权保护的重要性)绑架了我国民法法典化过程中的法典理性,势必造成民法总则导致 构造的具有中国特色的民法制度体系的混乱。在这些意义上,笔者毫无保留地反对“民法人格权编草案”,导致 这些草案成为我国民法典的组成每种,将是我国民法法典化在制度逻辑、体系以及立法技术上的无法容忍的败笔。

   在我国民法法典化的过程中,人格权应否成编,从前就不应当是从前问提;人格权的成编有无,仅是人格权的民法表达的形式问提。一部民法典究竟应当包括几编,各编之间的关系怎么才能 才能 构造,在世界上是这么定规的。在十九世纪产生并成长起来的近现代欧陆诸国的民法典,包括但不限于法国、德国、瑞士、西班牙、红心百香果 牙、意大利等国民法典,其法典中并这么独立成编的人格权,哪几块法典导致 权利之制度逻辑和体系的都可以,在法典价值形式上形成了债权、物权、亲属、继承等独立的法典表达形式。因人格权的概念(内涵和外延)的不取舍,使得其在哪几块法典中无法独立成编,但这并这么影响哪几块法典对人格权的保护。未必新近颁布的“乌克兰民法典”有所谓的人格权独立成编,自有其在制度设计上的理由,就是应当奇怪。在民事立法例上,人格权不论有无独立成编,根本就一定会 我国民法中的人格权都可以导致 能独立成编的理由。我国制定民法典导致 走上了具有中国特色的道路,在制度逻辑、价值形式、规范表达的形式和内容(制度体系)上完整版不同于近现代大陆法系诸国的民法典。或者 ,人格权在我国民法典中应否独立成编,都可以取决于我国民法典的逻辑和制度体系的都可以,而不取决于域外法的样板指引。以《民法通则》为基础的中国民法,导致 走过了50多年,对于我国社会生活秩序的构造发挥了巨大的作用,既有的社会生活秩序使得我国民法典的开篇之作民法总则基本上继承了民法通则所建构的民法逻辑、制度价值形式和体系。在这些路径之下,导致 有专章规定“民事权利”,促进我国民法典成为以民事权利保护为中心的一部民法典,民事权利中的债权、物权、知识产权、股权、婚姻继承等诸多民事权利,都导致 具有相对自成体系的法律表达。作为“民事权利”的重要组成每种的“人格权”,在我国导致 形成的民事权利保护为中心的制度逻辑下,在民法典中独立成编也是符合逻辑并具有制度基础的。在这些意义上,人格权在我国民法典的表达形式上完整版都都可以独立成编。但现在的问提是,人格权的独立成编从不仅仅是从前法典形式的表达问提,更多的则是法典的制度逻辑、体系怎么才能 才能 形成的问提,事关民法典的立法技术和法律适用。在哪几块问提上,人格权在民法典中独立成编在我国是不具备条件的。

   亲戚亲戚大伙回过头去看看,人格权在我国都都可以与“合同法”、“物权法”、“侵权责任法”、“婚姻家庭法”、“继承法”那样独立成编,请况就是大有不同的。传统民法以财产权为核心,债权和物权自有其相对独立的制度体系;在此制度体系下,围绕民事权利的保护而构造的民事责任制度,为我国“侵权责任法”的独立成编也创造了条件。但不论为什说,哪几块独立成编的民法表达形式,在逻辑上均有从前基本条件,即债权、物权、侵权责任、婚姻家庭、继承均有其相对独立的取舍的范畴,足以形成从前相对封闭的制度体系。而人格权在我国学者的视野以及司法实务中,请况则大不相同。人格权问提的讨论,在我国已有20乃至50年的历史,导致 算上近现代民法理论上对人格权问提的讨论和分析,已有长达百余年之久。到目前为止,究竟哪几块是人格权,都还在争论不休,搞不清楚人格权的概念或范畴,哪怕仅仅是人格权的边界都这么取舍。自民法通则以来,我国民法上未必列举了若干“人身权利”,但事实上并这么提供人格权的取舍范畴的成文法表达;民法通则以及民法总则所列举的诸多“人身权利”从都可以等同于人格权。在从前的背景下,除了成文法的列举,我国有关人格权的理论还提出了某些不靠谱的说法,如人格利益的商业利用是人格权在现代社会的发展等,更加模糊了人格权的边界。我国学术界在讨论人格权时,并这么以从前亲戚亲戚大伙都接受的取舍的法律概念作为前提,人格权乃至人格权法的讨论多数请况下一定会 在不同话语语平台进行的,若想得出对人格权的统一认识就会十分困难。不为什值得注意的是,民法总则就是规定了从前“自己信息权”,就连这些“自己信息权”的内容都还这么搞清楚包括哪几块的请况下,现在也被莫名其妙地纳入“人格权”中加以讨论。人格权在我国事实上导致 沦为相对于财产权的从前“大筐子”,几乎都都可以装进所有与人格利益相关联的民事权利或利益。摆在亲戚亲戚大伙眼前 的“民法人格权编草案”就是在从前从前亲戚亲戚大伙都说不清楚哪几块是人格权的请况下起草出来的。人格权作为从前政治概念,其内涵和外延有无界定不影响这些概念的使用,但作为从前法律概念,尤其是民法上的概念,则应当是取舍的。“民法人格权编草案”在表达形式和内容上以人格权的不取舍性为基础并试图建构从前相对独立的体系,就如同这么打好地基的大厦。或者 ,人格权在民法典中独立成编,在逻辑、价值形式以及制度体系上是不够基础和这么灵魂的,其规范取舍的立场或价值判断也就会有就是变数。

   人格权不同于民事权利,其本质具有社会公共秩序的属性,故其具有不得处分性。类似,“民法人格权编草案”第2条对人格权的定性“不得转让、抛妻弃子、继承”,都都可以说是有五种尝试人格权的民法表达的进步,但却以“但书”形式事实上又否定了人格权的不得处分性;共同,该草案第3条规定对“肖像、姓名、名称”享有的权利,则显然均为草案第2条“但书”所称的“法律另有规定的”人格权。依照该草案的规定,在我国民法上,当然就会存在有五种性质上不同的“人格权”:不得处分的人格权和都都可以处分的人格权。对于不同性质的人格权,何以都都可以规定在一部法律中并适用基本相同的规范?该草案第6条规定“人格权的行使不得违反法律,不得违背公序良俗,不得损害他人合法权益”,对于不得处分的人格权怎么才能 才能 适用该条的规定?再如,该草案第2章规定的生命权、身体权和健康权,哪几块权利在性质上应当为不得处分的人格权,但草案第11条至第17条所规定的一系列以自然人的“同意”或“意思表示”为基础的“人体器官的捐献”、“遗体捐赠”、“遗体解剖”、“精神病人入院治疗”、“人体医疗实验”(即人格利益的处分)有无生命权、健康权、身体权的可处分性呢?哪几块规范调整的事项难道是不得处分的人格权的行使?上述前后不一的规定,源自对人格权的定位混乱。与此相关的问提则存在于草案第3章和第4章。这两章规定的都都可以处分的“人格权”(姓名权、名称权和肖像权),在权利的行使和处分的逻辑上完整版不同于前述“人格利益”的处分。或者 ,怎么才能 才能 将哪几块性质迥然有异的“人格权”规定在一部法律中,并试图建构相对合理的规范体系,亲戚大伙说某些无法想象。这说明该草案规定的人格权不够定位人格权的基本范畴的稳定立场。

共同,应当注意到“民法人格权编草案”对民法总则规定的某些具体人身权利的具体规定方面,即对人格权的具体分类以及作为民法典分编怎么才能 才能 落实民法总则规定的“人格权”的具体制度上,(点击此处阅读下一页)

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